Главная | Под наследством в римском праве понимался

Под наследством в римском праве понимался

Понятие и содержание наследства

Римское право сначала не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое. В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним годом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

Удивительно, но факт! Его мог присвоить себе любой, и это не считалось кражей.

Согласно Федеральному закону от Федеральный зак он от Россией ратифицирована Конвенция N "О минимальных нормах социального обеспечения", принятая в г. Оно было реальным, имело юридическое содержание, даже если не было предмета материального обладания, который бы переходил по наследству. В случае материальности наследство не обладало строгой и неизменной имущественной массой: Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные приобретения правового характера, утраты в том числе неправовые.

О наследовании супругов новеллы не упоминают. Предполагают, что оно продолжало регулироваться нормами преторского права. При введенной Юстинианом системе это означало, что переживший супруг наследовал только при отсутствии каких бы то ни было, даже самых отдаленных, боковых родственников.

Но для неимущей вдовы uxor indotata Юстиниан установил правило: Наследуя вместе со своими детьми от брака с умершим, она получала причитающуюся ей долю в узуфрукте. При отсутствии каких бы то ни было наследников имущество умершего признавалось выморочным. Выморочное имущество поступало к фиску, а иногда к монастырям, церквам и т. Наследование по закону происходило всякий раз, когда из-за отсутствия завещания оно всецело определялось порядком, закрепленным в нормах действующего права.

Наследниками по закону признавались лица, состоявшие в родстве с наследодателем. Римляне различали агнатское родство, основанное на общей подвластности, и когнатское родство, основаное на общности по кровному происхождению. По мере разрушения патриархальных связей агнатское родство всё более вытесняется когнатским, а впоследствии и вовсе выходит из употребления.

Цивильное право подразделяло законных наследников на три очереди: Своими считались наследники, становившиеся в результате смерти наследодателя юридически самостоятельными лицами 2 агнаты — это лица, которые в прошлом были связаны с наследодателем отношениями подвластности.

Если имелось несколько агнатов, то к наследованию призывался ближайший, то есть стоявший в кровном отношении к умершему ближе, чем прочие агнаты 3 когнаты, то есть кровные родственники умершего, а также бывший родственник вольноотпущенника в качестве его патрона.

Общие положения наследственного права (римское право)

Как и во второй очереди, ближайший когнат вытеснял более отдаленного. Аналогичных начал придерживалось и преторское право, хотя соотношение между агнатским и когнатским ему меняется в пользу родства когнатского.

Претор различает уже не три, а четыре очереди законных наследников: В Новеллах Юстиниана вообще не упоминается об агнатских родственниках, зато выделяются пять очередей законных наследников из числа когнатских родственников: Наследование по праву Юстиниана.

Законодательство периода империи продолжало тенденции преторского права: Ряд сенатских постановлений превратил в цивильное наследование предоставлявшуюся ранее претором матери после детей и детей после матери.

Также расширяются права детей на наследование после родственников с материнской стороны. Несмотря на то что агнатическое родство имело все меньше значение, система наследования по закону была чрезвычайно запутана. Юстиниан принял решение упростить систему наследования, окончательно утвердив когнатическое родство наследования по закону.

Удивительно, но факт! Вместе с наследством переходили обязанности но опеке и попечительству.

По сложившейся системе Юстиниана к наследованию призывались когнатические родственники без различия пола по порядку их близости к умершему. Сложилось четыре разряда наследников: Наследники этого разряда делят наследство поровну, однако дети ранее умерших братьев и сестер получают долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Если наследуют одни родственники по восходящей линии, то наследство делится следующим образом: Ближайшая степень устраняет дальнейшую; все призванные делят наследство поголовно in capita.

О наследовании супругов новеллы не упоминают. Предполагают, что оно продолжало регулироваться нормами преторского права. При введенной Юстинианом системе это означало, что переживший супруг наследовал только при отсутствии каких бы то ни было, даже самых отдаленных, боковых родственников. Но для неимущей вдовы uxor indotata Юстиниан установил правило: Наследуя вместе со своими детьми от брака с умершим, она получала причитающуюся ей долю в узуфрукте.

При отсутствии каких бы то ни было наследников имущество умершего признавалось выморочным. Выморочное имущество поступало к фиску, а иногда к монастырям, церквам и т.

Принятие наследства и его последствия Принятие наследства. Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые как узуфрукт, штрафные иски из деликтов и некоторые другие считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.

Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников. Для преемников и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства delatio hereditatis был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни преемники, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства.

Наследование по закону

Они были необходимыми наследниками. Это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом.

Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные относились к добровольным посторонним наследникам heredes voluntarii. Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства.

Удивительно, но факт! Постепенно различия между легатами и фидеикомиссами сглаживаются.

Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio. Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство.

Удивительно, но факт! На этот договор ввиду некоторого его сходства с отказами распространялись ограничения, установленные для легатов правила Фальцидиевой четверти и положение о действительности дарения в том случае, если наследства было достаточно для покрытия наследственных долгов, и др.

Это процесс стал называться pro herede gestio. Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Завещание - это одностороннее формальное распоряжение лица на случай смерти, содержащее назначение наследника и другие распоряжения на случай смерти. Завещание является строго односторонним актом, в котором содержится только волеизъявление самого завещателя. Для признания завещания действительным оно должно было отвечать определенным требованиям. Древнейшими формами завещания являлись: В классическом праве завещания составлялись путем обряда манципации, но без формальностей древнего права.

Завещание подписывалось семью свидетелями.

Открытие и принятие наследства

Воины стали составлять завещания без каких-либо формальностей, простым волеизъявлением. В постклассическом праве различали формы публичного и частного завещания. Публичные завещания совершались при участии органов государственной власти: Частные завещания составлялись в устной и письменной формах при участии семи свидетелей. Завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах, не требовали особой формы во время чумы, составленное в деревне; завещание, по которому наследниками становились дети наследодателя.

Для завещания воинов не требовалось никаких формальностей. Завещание слепых подписывало определенное лицо - нотариус. Активная завещательная способность - способность совершать завещания. Завещатель должен был быть полностью правоспособным.

Не всякое правоспособное лицо было способно совершать завещание. Этой способностью не обладали: На момент составления завещания требовалось наличие активной завещательной способности. Пассивная завещательная способность - способность быть наследником.

Не могли быть назначены наследниками: Способностью быть назначенным наследником лицо должно было обладать в момент составления завещания и в период с момента призвания к наследству и до приобретения наследства.

Способность быть наследником включает в себя также способность приобретать что-либо по завещанию. Этой способностью лицо должно было обладать с момента призвания к наследству и до приобретения наследства. Содержание завещания Главным в содержании завещания являлось обязательное указание наследника. Им могло быть одно или несколько лиц, которые принимали наследство одновременно.

Кроме того, в завещании содержались специальные распоряжения.

Основы преемства

Могло содержаться назначение исполнителя завещания, назначение опекунов и попечителей, освобождение рабов, определялся размер наследственных долей. Наследодатель мог назначить другого наследника заместителя на тот случай, если первый не захочет или не сможет принять наследство. Он призывался к наследованию только тогда, когда первый не примет наследства. Завещание могло быть сделано в устной и в письменной форме. Устное завещание testamentum per nuncupationem развилось из семейных распоряжений древнейшей эпохи и главенствовало в римском праве классической эпохи.

Устное завещание предписывалось делать в виде торжественной процедуры, сходной с процедурой отчуждения-манципации, либо с участием народа в куриатных комициях , либо перед 7 свидетелями, которые в древнейший период свидетельствовали содержание завещания, а позднее — только факт завещательного распоряжения. Письменное завещание testamentum per scripturam должно было представлять определенным образом составленный документ с подписью завещателя.

Участие свидетелей требовалось для удостоверения подлинности акта; они прикладывали свои печати и подписи к документу или к ковчежцу ящику с завещанием, не обязательно зная о содержании распоряжений.

Если завещатель был слеп, нем, глух, то в процедуре составления письменного завещания должен был участвовать нотариус; за неграмотного завещателя мог подписаться еще один свидетель.

Завещание обязательно должно было заключать дату составления и упоминать об обстоятельствах его составления; процедура составления завещания равно в устной или письменной форме должна быть одномоментной: Соблюдение требований наследования по закону во многом упрощало процедуру составления завещания. В связи с распространением письменной формы завещания в эпоху рецепции римского права хранение и вскрытие завещаний стало особо регулируемой процедурой. Завещания хранились либо в государственной казне, либо — позднее — у нотариуса.

Обязательная доля Право завещания не было абсолютным, ни с чем ни считающимся волеизъявлением наследодателя.

Удивительно, но факт! Если раб был до открытия наследства отчужден господином, он принимал наследство по приказу нового собственника, который и становился приобретателем этого наследства.

В интересах семьи и общества в чем отразилось и предпочтение законного порядка наследопреемства в римском праве завещатель в своих распоряжениях ограничивался, во-первых, необходимостью предоставить обязательные доли своим родственникам, во-вторых, наличием широких возможностей объявить завещание недействительным.

Требование обязательной доли portio debita заключалось в том, что нельзя было обходить молчанием в завещании наследников по закону. Они либо должны были получить причитающиеся им по закону доли наследства, либо гарантированные правом специально установленные минимальные доли; в противном случае они имели право предъявить иски по поводу неправильно составленного завещания.

Исключение сделано только для лиц, моложе 25 лет Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. Последствии принятия наследства Из универсального правопреемства римляне выводили слияние унаследованного имущества умершего с собственным имуществом наследника. Возникала единая имущественная масса, включающая права и обязанности как наследодателя, так и наследника.

Следствием этого было то, что по долгам наследодателя наследник удовлетворял требования кредиторов не только за счет унаследованного имущества, но и должен был рассчитываться своим собственным имуществом вплоть до полного разорения, мог подвергнуться infamia без наличия собственной вины в случае невозможности рассчитаться с долгами.

Римляне видели всю несправедливость такого положения вещей по отношению к необходимым наследникам, поэтому с помощью преторской защиты можно было: Для этого наследник не должен был совершать действий по управлению наследственным имуществом, в случае если наследником назначался освобожденный по завещанию раб, отделить нажитое рабом имущество после отпуска его на свободу beneficium separationis.



Читайте также:

  • Как на ипотеку квартиру купить в кемерове
  • Затраты на услуги юриста